Best analytics service

Add your telegram channel for

  • get advanced analytics
  • get more advertisers
  • find out the gender of subscriber
Kategoriya
Kanal joylashuvi va tili

auditoriya statistikasi Судебная практика СКГД ВС РФ

Свежая практика СКГД ВС РФ.  @vs_court  - Судебная практика СКЭС ВС РФ  kathedra.ru  - повышение квалификации для судебных юристов Сотрудничество -  @salikov_maksim  
Ko‘proq ko‘rsatish
29 518+206
~8 442
~41
34.44%
Telegram umumiy reytingi
Dunyoda
34 252joy
ning 78 777
Davlatda, Rossiya 
4 606joy
ning 8 625
da kategoriya
146joy
ning 313

Obunachilarning jinsi

Kanalga qancha ayol va erkak obuna bo'lganligini bilib olishingiz mumkin.
?%
?%

Obunachilar tili

Til bo'yicha kanal obunachilarining taqsimlanishini bilib oling
Ruscha?%Ingliz?%Arabcha?%
Kanal o'sishi
GrafikJadval
K
H
O
Y
help

Ma'lumotlar yuklanmoqda

Kanalda foydalanuvchining qolish muddati

Obunachilar sizning kanalingizda qancha vaqt turishini bilib oling.
Bir haftagacha?%Eskirganlar?%Bir oygacha?%
Obunachilarning ko'payishi
GrafikJadval
K
H
O
Y
help

Ma'lumotlar yuklanmoqda

Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine
Банк не может проставлять за заёмщика согласие на дополнительную услугу Определение от 06.08.2024 № 45-КГ24-14-К7 Фабула дела: Банк (Истец) обратился в суд с иском об отмене решения финуполномоченного, которым с Истца взысканы уплаченные Ответчиком-заёмщиком средства в счёт страховой премии. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции отказал На оказание дополнительной услуги по страхованию, предоставляемой за плату одновременно с заключением кредитного договора, необходимо согласие заёмщика в заявлении о предоставлении кредита, однако такое согласие банком получено не было. Суд также указал, что заёмщик не был должным образом проинформирован об условиях страхования. 🔸 Суды апелляции и кассации не согласились Ответчик был должным образом осведомлён как о самом факте заключения договора страхования, так и об условиях и целях его заключения одновременно с кредитным договором, а о его согласии заключить договор страхования свидетельствует его подпись в индивидуальных условиях кредитного договора. Позиция Верховного суда: Статья 5 Закона о потребкредитовании, исключая в ч.2 применение ст.428 ГК РФ и к индивидуальным условиям потребительского кредита, перечисленным в части 9 этой статьи, устанавливает дополнительные гарантии для обеспечения прав потребителя и защиты его от навязывания дополнительных услуг. Одной из таких гарантий является указание в части 18 статьи 5 названного закона о том, что условия об обязанности заёмщика заключить другие договоры либо приобретать услуги кредитора или третьих лиц за плату в целях заключения договора потребительского кредита или его исполнения могут быть включены в индивидуальные условия договора потребительского кредита только тогда, когда заёмщик выразил в письменной форме своё согласие на это в заявлении о предоставлении потребительского кредита. Данное указание закона является императивным и позволяет потребителю влиять на формирование условий договора потребительского кредита. Удовлетворяя требования потребителя финансовых услуг, финансовый уполномоченный установил, что Ответчик включил в индивидуальные условия потребительского кредита условие о заключении договора страхования без письменного согласия на это в заявлении потребителя о предоставлении кредита. Так, на первой странице заявления о предоставлении кредита в разделе «Выражаю своё согласие/несогласие на заключение договора добровольного страхования» напротив дополнительной услуги «Договор страхования «Ваша Гарантия 8% со страховой компанией САО «ВСК» сроком на 12 месяцев» поля «Согласен» и «Не согласен» не содержат никаких отметок. Кроме того, подпись Ответчика на первой странице заявления отсутствует. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции #ЗПП _________________________
Ko'proq ko'rsatish ...
4 919
77
В случае причинения непоправимого вреда переданной потребителем для обработки вещи, подрядчик изготавливает аналогичное изделие или возмещает его двойную стоимость Определение от 06.08.2024 № 72-КГ24-1-К8 Фабула дела: Истец обратился в суд с иском о взыскании убытков, указав, что ранее он обратился в ювелирную мастерскую Ответчика для ремонта золотой цепи и золотого креста, однако работа была выполнена некачественно, вес цепи оказался меньше, чем до ремонта, на кресте расплавлено тиснение и отрезан фрагмент узора. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции частично удовлетворил Установив на основании заключения судебной экспертизы факт утраты эстетического вида креста в результате некачественного выполнения работ по ремонту этого ювелирного изделия, суд первой инстанции, пришел к выводу о возмещении причиненного Истцу вреда путем взыскания с ответчика стоимости работ по изготовлению аналогичного ювелирного изделия, а также о присуждении Истцу штрафа и компенсации морального вреда. При этом суд не нашел оснований для применения к спорным правоотношениям положений ст.35 ЗоЗПП, а применил положения ст.29 данного закона. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: Согласно статье 35 ЗоЗПП если работа выполняется полностью или частично из материала (с вещью) потребителя, исполнитель отвечает за сохранность этого материала (вещи) и правильное его использование. Исполнитель обязан: - предупредить потребителя о непригодности или недоброкачественности переданного потребителем материала (вещи); - представить отчет об израсходовании материала и возвратить его остаток. В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала (вещи) в разумный срок, а при отсутствии однородного материала (вещи) аналогичного качества - возместить потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также расходы, понесенные потребителем. По настоящему делу установлено, что работа исполнителя производилась с вещью, переданной ему потребителем. Согласно заключению судебной экспертизы, допущенные при нарушении технологии пайки и ремонта изделия дефекты креста неустранимы, в результате чего требуется полная переплавка изделия. При таких обстоятельствах вывод суда о неприменении к спорным правоотношениям положений статьи 35 ЗоЗПП нельзя признать правильным Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции #ЗПП Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ Кафедра – бесплатные вебинары для судебных юристов
Ko'proq ko'rsatish ...
5 735
75
При недостоверности сведений о страхуемом имуществе необходимо выяснять, как это полвияло на оценку страховых рисков Определение от 06.08.2024 № 14-КГ24-11-К1 Фабула дела: Страховщик (Истец) обратился с иском о взыскании средств. Выплатив потерпевшему страховое возмещение, Истец установил, что Ответчик при заключении договора ОСАГО представил страхователю заведомо недостоверные сведения о мощности двигателя принадлежащего ему транспортного средства, что повлекло уменьшение размера страховой премии. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции отказал 🔸 Суды апелляции и кассации не согласились Позиция Верховного суда: Заключение договора обязательного страхования без внесения сведений о страховании в автоматизированную информационную систему обязательного страхования, созданную в соответствии со статьей 30 Закона об ОСАГО, и проверки соответствия представленных страхователем сведений содержащейся в автоматизированной информационной системе обязательного страхования и в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра информации не допускается. Суду необходимо было выяснить причину возникшего расхождения в сведениях о мощности двигателя, не выявленного страховщиком при проверке соответствия представленных страхователем сведений информации, содержащейся в автоматизированной информационной системе обязательного страхования. Удовлетворяя требования страховщика в полном объеме, суд апелляционной инстанции вопрос о соразмерности взыскания всей суммы страхового возмещения допущенному нарушению не обсудил, в том числе не дал оценки тому, как данное нарушение повлияло на вероятность наступления страхового случая и объем обязательств страховщика. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции #ОСАГО Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ Кафедра – бесплатные вебинары для судебных юристов
Ko'proq ko'rsatish ...
6 261
61
Нельзя разделить долю участия в ООО, если ответчик не является его участником Определение от 06.08.2024 № 50-КГ24-6-К8 Фабула дела: Истец обратилась с иском о разделе совместного имущества. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции отказал 🔸 Суды апелляции и кассации не согласились Ответчик фактически является учредителем ООО и имущественное право на долю в уставном капитале указанного общества относится к имуществу, приобретенному в период брака сторон, пришел к выводу о том, что условия брачного договора ставят Истца в крайне неблагоприятное положение, поскольку она лишилась права на имущество, приобретенное в период брака. Позиция Верховного суда: Использование федеральным законодателем такой оценочной характеристики, как наличие в брачном договоре условий, ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, преследует своей целью эффективное применение нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций. Вопрос же о том, ставят ли условия конкретного брачного договора одну из сторон в крайне неблагоприятное положение, решается судом в каждом конкретном случае на основе установления и исследования фактических обстоятельств дела и оценки представленных сторонами доказательств. Делая вывод о том, что Ответчик фактически является учредителем ООО, суд апелляционной инстанции не установил, распространяются ли условия брачного договора на имущественные права в отношении указанного общества, учитывая, что стороны участниками этого общества не значатся, а также нарушаются ли брачным договором права Истца, принимая во внимание, что Истцом требований о признании доли уставного капитала указанного общества совместным нажитым имуществом и о его разделе при рассмотрении дела не заявлялось. Суд первой инстанции, оценив представленные Истцом доказательства пришел к выводу о недоказанности Истцом факта принадлежности ООО Ответчику. Вместе с тем суд апелляционной инстанции пришел к противоположному выводу о том, что фактически учредителем названного выше общества является Ответчик, не указав в апелляционном определении иных доказательств. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции #семейныеспоры Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ ⚡️Научитесь писать успешные жалобы в Верховный Суд РФ (обучение 2,5 месяца, 40 ак. часов)
Ko'proq ko'rsatish ...
7 510
69
Срок исковой давности по требованию к страховой течёт с момента выяснения надлежащего ответчика по иск о причинении вреда Определение от 23.07.2024 № 117-КГ24-4-К4 Фабула дела: Истец как владелец автомобиля, пострадавшего в ДТП, обратился в суд с иском к собственнику авто, водитель которого стал виновником ДТП. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции удовлетворил Суд отказал в применении срока исковой давности. Закон связывает возможность обращения за прямой компенсационной выплатой к Российскому Союзу Автостраховщиков с невозможностью осуществления страховой выплаты страховой компанией, застраховавшей ее ответственность. При этом суд исходил из того, что лицензия у страховой, к которой первоначально обратился Истец, отозвана 29 августа 2017 г. и с этой даты получение страховой выплаты стало невозможным, а с иском к Ответчику Истец обратился 15 мая 2020 г., то есть в течение трех лет. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: Требование потерпевшего (выгодоприобретателя) к страховщику о выплате страхового возмещения в рамках договора обязательного страхования является самостоятельным и отличается от требований, вытекающих из обязательств вследствие причинения вреда. Различия между страховым обязательством, где страховщику надлежит осуществить именно страховое возмещение по договору, и деликтным обязательством непосредственно между потерпевшим и причинителем вреда обусловливают разницу в самом их назначении и, соответственно, в условиях возмещения вреда, при этом обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств не подменяет собой институт деликтных обязательств, как определяют его правила главы 59 ГК. С учетом изложенного невозможность осуществления страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства не может являться обстоятельством, определяющим надлежащего ответчика по иску из деликтного обязательства. С учетом того, что надлежащим ответчиком по иску о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности, является его законный владелец, то с момента составления справки о ДТП происшествии Истцу должно было быть известно о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о возмещении вреда, причиненного в результате ДТП. При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, что срок исковой давности необходимо исчислять с момента отзыва лицензии у страховой компании, является ошибочным. Обращение Истца в арбитражный суд с иском к Российскому Союзу Автостраховщиков о взыскании компенсационной выплаты также не повлияло на течение срока исковой давности по требованию к владельцу источника повышенной опасности о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции #страхование Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ ⚡️Научитесь писать успешные жалобы в Верховный Суд РФ (обучение 2,5 месяца, 40 ак. часов)
Ko'proq ko'rsatish ...
11 242
106
Курс по обжалованию в Верховном Суде РФ стартует уже на следующей неделе Коллеги, рады сообщить, что мы почти закончили набор группы для обучения на курсе "". ❗️Курс стартует 17 сентября, уже во вторник. В карточках мы немного рассказали о программе курса, о лекторах курса. В такой длительной программе (2,5 месяца) можно каждой теме уделять отдельную лекцию и обсуждать каждую тему глубоко, не торопясь. Приводить много примеров, рассматривать много тонкостей. Например, основаниям для отмены в Верховном Суде у нас выделено 3 лекции по 1,5 часа (!). У вас есть фактически последняя возможность попасть на единственный поток в этом году. Когда будет следующий поток– не знаю. Уже только в следующем году. Записи курса мы не продаем, запрыгнуть в группу потом уже не получится. Поэтому вот осталось несколько дней, чтобы зарегистрироваться. Вся информация доступна по .
Ko'proq ko'rsatish ...
5 857
8
Бывший депутат не отвечает за коррупцию на основании ст.169 ГК РФ Определение от 23.07.2024 № 18-КГ24-51-К4 Фабула дела: Истец обратилась в суд с иском, в котором просил привлечь Ответчика к как бывшего депутата Городского собрания к гражданско-правовой ответственности, применив положения статьи 169 ГК РФ, взыскать в доход РФ денежные средства, вырученные Ответчик от продажи объектов недвижимости. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции удовлетворил 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: Нарушение стороной сделки закона или иного правового акта, само по себе не означает, что сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при её совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно. Судом при вынесении решения принято во внимание, что в ходе осуществления прокурорского надзора выявлены факты несоблюдения бывшим депутатом Городского Собрания установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и ограничений. Ответчик осуществлял полномочия депутата на непостоянной основе, в связи с чем имел право заниматься предпринимательской деятельностью. Однако данная привилегия не позволяла ему как представителю власти нарушать обязанности, запреты и ограничения, пренебрегать ими, допускать личную заинтересованность и вступать в конфликт интересов по занимаемой должности. Ответчик извлекал прибыль именно в той отрасли, в которой принимал решения как депутат и осуществлял контроль за органами местного самоуправления, как член Комитета по местному самоуправления. Успешность и доходность их бизнеса напрямую зависела от проводимой представительным органом местного самоуправления градостроительной политики, в которую Ответчик был вовлечён лично. Извлечение прибыли в таких условиях является незаконным и коррупционным. Однако на момент принятия решения о предоставлении земельного участка Закон о противодействии коррупции» ещё не был принят, а Ответчик не был местным депутатом Городского собрания. Таким образом, на момент введения Администрацией города гражданский оборот (предоставления спорных земельных участков) невозможно совершение Ответчиком вменяемого ему правонарушения в виде конфликта интересов со ссылкой на Закон, который ещё не был принят, а сам Ответчик никаким образом не был связан деятельностью органа местного самоуправления. Отказывая в удовлетворении ходатайства о применении СИД, суд исходил из того, что правила об исковой давности не применимы к вопросам гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Однако Прокурором заявлены требования о применении последствий недействительности сделки, то есть, о защите имущественных благ, а не нематериальных, на которых СИД не распространяется. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции #недействительностьсделок Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ ⚡️Научитесь писать успешные жалобы в Верховный Суд РФ (обучение 2,5 месяца, 40 ак. часов)
Ko'proq ko'rsatish ...
9 916
69
Прокурору напомнили про дело Дубовца и объяснили, как считать СИД Определение от 30.07.2024 № 127-КГ24-4-К4 Фабула дела: Истец обратилась в суд с иском к приобретателю земельного участка, где просил о признании недействительными распоряжения государственного акта, об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции удовлетворил Спорный земельный участок выбыл безвозмездно из государственной собственности помимо воли органа, имевшего исключительные полномочия от имени государства на распоряжение данным земельным участком. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: Недействительность сделки, во исполнение которой передано имущество, не свидетельствует сама по себе о его выбытии из владения передавшего это имущество лица помимо его воли. Судам необходимо устанавливать, была ли воля собственника на передачу владения иному лицу. Согласно правовой позиции КС РФ, выраженной в постановлении № 16-П (2017), при регулировании гражданско-правовых отношений между публично-правовым образованием (его органами) и добросовестным приобретателем выморочного имущества справедливым было бы переложение неблагоприятных последствий в виде утраты такого имущества на публично-правовое образование, которое могло и должно было предпринимать меры по его установлению и надлежащему оформлению своего права. Из приведённых норм материального права в их взаимосвязи следует, что добросовестность участников гражданского оборота и достоверность сведений государственного реестра прав собственности на недвижимое имущество предполагаются. По законодательству РФ земельный участок поставлен на государственный кадастровый учёт 08.11.2016 года, а 19.11.2018 года проведена государственная регистрация перехода права собственности от продавца к покупателю. Право собственности продавца на момент приобретения заявителем земельного участка по договору купли-продажи было основано на акте органа государственной власти Украины, подтверждено государственной регистрацией этого права по законодательству Украины, на что заявитель как добросовестный приобретатель вправе был полагаться. Суд не учёл, что применительно к оценке действий публичного правового образования как участника гражданского оборота следовало разрешить вопрос о соответствии данных действий требованиям разумности и осмотрительности, о своевременности мер по оспариванию правоустанавливающих документов данного лица и последующих правообладателей, по истребованию спорного земельного участка и надлежащему оформлению своих прав на данное имущество. Утверждение суда о том, что на заявленные прокурором требования в силу статьи 208 ГК исковая давность не распространяется, основано на ошибочном толковании норм материального права. Однако прокурором не заявлено ни одно из требований, указанных в данной норме. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции #недвижимость Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ ⚡️Научитесь писать успешные жалобы в Верховный Суд РФ (обучение 2,5 месяца, 40 ак. часов)
Ko'proq ko'rsatish ...
9 500
132
Картельный сговор не является антисоциальной сделкой и не может быть признан недействительным на основании ст.169 ГК РФ Определение от 30.07.2024 № 9-КГ24-7-К1 Фабула дела: Заместитель Генпрокурора РФ обратился в суд с иском к Ответчикам, прося признать недействительной сделку - картель (ограничивающее конкуренцию соглашение), запрещённую антимонопольным законодательством. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции удовлетворил Факт наличия картеля между Ответчиками установлен антимонопольным органом, в связи с чем с учётом статьи 169 ГК РФ пришёл к выводу, что заключённое ответчиками по настоящему делу антиконкурентное соглашение - картель, учитывая его цели, является ничтожной сделкой, совершённой с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: Любой вид сделки представляет собой действия участников гражданских правоотношений, направленные на возникновение, изменение или прекращение правоотношений, которые при определённых обстоятельствах могут приобрести признаки недействительности и стать неправомерными. Картель же сам по себе является заведомо неправомерным действием (правонарушением), не имеющим цели возникновения, изменения, прекращения гражданских правоотношений. Целью такого соглашения является не возникновение гражданских прав, а получение конкурентного преимущества на товарном рынке, как правило, влекущее заключение желаемых участниками картеля гражданско-правовых договоров. По настоящему делу ссылка суда на положения статьи 51 Закона о защите конкуренции для целей применения статьи 169 ГК РФ неправомерна, поскольку данные положения Закона о защите конкуренции устанавливают не гражданско-правовые последствия недействительности сделок, а определяют самостоятельный публично-правовой механизм мер государственного принуждения за неправомерное поведение по ограничению конкуренции на товарных рынках. На основании статьи 51 Закона о защите конкуренции нарушители либо привлекаются к административной ответственности, либо им выдаётся предписание о перечислении в бюджет полученного дохода. Между тем, в отношении участников картеля по настоящему делу УФАС не выносилось предписания, а все участники привлечены к административной ответственности в виде штрафов по КоАП. По смыслу положений как ст.167, так и ст.169 ГК РФ последствия недействительности сделки могут быть применены лишь к сторонам этой сделки. Руководители юрлиц – участников картеля не являются сторонами оспариваемого картельного соглашения в соответствии с положениями ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции, согласно которым под картелем понимается соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами. Участниками торгов указанные физические лица не были, а выступали в качестве представителей предприятий хозяйствующих субъектов, руководителями которых являлись. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ ⚡️Научитесь писать успешные жалобы в Верховный Суд РФ (обучение 2,5 месяца, 40 ак. часов)
Ko'proq ko'rsatish ...
11 030
113
Я календарь переверну, теперь за отказное – 80 000 рублей Надеюсь, что все успели подать кассационные жалобы, пока это еще почти бесплатно. И добро пожаловать в новую реальность. Теперь, по мнению Верховного Суда, наступает новая правовая культура, в которой стороны должны добровольно исполнять принятые на себя обязательства, договариваться, уважительно относиться к контрагентам закону и суду. Произошла некая судебная девальвация – суд остался таким же, но к пошлинам пририсовали нолики.
Ko'proq ko'rsatish ...
9 751
86
Если арендатор в разумный срок исправил последствия нарушения, договор расторгать нельзя Определение от 23.07.2024 № 18-КГ24-94-К4 Фабула дела: Администрация обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды, освобождении и возврате земельного участка, аннулировании регистрационных записей указав, что Ответчик в нарушение требований действующего законодательства и заключённого договора аренды земельного участка на протяжении более 3-х лет не использовала земельный участок в соответствии с установленным в договоре аренды земельного участка видом разрешённого использования, а именно для размещения индивидуального жилого дома. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции удовлетворил в части Отсутствуют доказательства освоения и использования Ответчиком земельного участка в юридически значимый период. Следовательно существуют основания для расторжения договора аренды земельного участка с связи с существенным нарушением его условий. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: Не может служить основанием для удовлетворения требования арендодателя о досрочном расторжении договора аренды земельного участка сам факт существенного нарушения договора, если такое нарушение (его последствия) устранено арендатором в разумный срок. Как следует из материалов дела на момент обращения истца в суд на земельном участке, в отношении которого возник спор, уже было окончено строительство индивидуального жилого дома, что подтверждается выписками из ЕГРН. Земельный участок был расположен в общественно-деловой зоне и первоначально предоставлен в 2015 году в аренду без торгов по публичной процедуре выбора и предварительного согласования места размещения и строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения, а после его раздела один из образованных земельных участков с кадастровым номером передан в аренду для размещения крытых спортивных комплексов без трибун для зрителей, после чего был изменён вид разрешённого использования данного участка на вид «для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома» и получено разрешение на его строительство, которое впоследствии было отменено. Ответчиком приняты меры к освоению и использованию спорного земельного участка. Право собственности на жилой дом зарегистрировано в установленном законом порядке. В качестве доказательств освоения и использования спорного земельного участка суду Ответчиком представлены: градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство индивидуального жилого дома, технические условия на водоснабжение, электроснабжение, заявление в администрацию о выдаче порубочного билета, заявление в прокуратуру, ответы на них, выписка из ЕГРН об объекте незавершённого строительства, выписка из ЕГРН на индивидуальный жилой дом. Исходя из изложенного строительство спорного объекта недвижимости было начато с учётом целевого использования земельного участка и при наличии действующего разрешения на строительство, то есть каких-либо существенных нарушений договора аренды земельного участка не усматривается. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции #аренда Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ ⚡️Научитесь писать успешные жалобы в Верховный Суд РФ (обучение 2,5 месяца, 40 ак. часов)
Ko'proq ko'rsatish ...
9 805
101
Представьте, что Вы судья Верховного Суда! Если вы еще не прошли наш тест, то очень рекомендую это сделать в выходной. Буквально за 3 дня его прошли более 5000 юристов. Тест с весьма каверзными вопросами и набрать 8/8 крайне сложно. 8 правильных ответов дали всего 5% юристов, прошедших тест. Теперь о тесте: Перед Вами 8 кассационных жалоб, в которых заявители приводят доводы о допущенных судами процессуальных нарушениях. Вам предстоит разобраться во всем многообразии процессуальных нарушений и правильно определить, являются ли приведенные нарушения существенными. От Вашего решения зависит возможность передачи жалобы в судебную коллегию Верховного Суда РФ. Прохождение теста займет не более 10 минут. Вам нужно выбрать один из предложенных вариантов ответа, нажав на кнопку под вопросом. Пройти тест можно по или по кнопке 👇
Ko'proq ko'rsatish ...
10 318
39
ВС разбирался, к какому страховщику нудно идти при ДТП Определение от 23.07.2024 № 56-КГ24-7-К9 Фабула дела: Истец обратилась в суд с иском к страховщику гражданской ответственности виновника ДТП, в котором пострадал её автомобиль, находившийся под управлением её сына. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции отказал Вред причинен только двум транспортным средствам в результате их столкновения, а поскольку гражданская ответственность Истца застрахована, она должна была обратиться с заявлением о страховом возмещении к страховщику, который застраховал ее гражданскую ответственность. При этом суд указал, что доказательств передачи и Истцом автомобиля во владение сыну не представлено, а допуск сына к управлению транспортным средством не подтверждает факт владения транспортным средством на законных основаниях. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: Перечень оснований для обращения потерпевшего за страховым возмещением в порядке прямого возмещения убытков является исчерпывающим и исключает возможность обращения потерпевшего в «свою» страховую компанию в случаях повреждения иного имущества, кроме взаимодействующих транспортных средств, причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего и иных лиц, а также отсутствия действующего договора ОСАГО у кого-либо из владельцев транспортных средств, взаимодействием которых причинен вред. Как установлено судами, в момент дорожно-транспортного происшествия автомобилем «Honda Fit», принадлежащим Истице управлял её сын, не включенный в число водителей, допущенных согласно договору ОСАГО к управлению этим транспортным средством. Также из материалов дела усматривается, что обращение потерпевшего к страховщику ответственности причинителя вреда было обусловлено убежденностью в том, что законным владельцем транспортного средства, участвовавшего в дорожно-транспортном происшествии, является сын Истца, автогражданская ответственность которого не застрахована. Вывод судов об отсутствии факта законного владения сыном Истца автомобилем противоречит нормам гражданского права и не подтверждается установленным по делу обстоятельствами. При этом факт злоупотребления Истцом правом, в частности, намерение потерпевшего действовать в обход закона с целью получить необоснованную выгоду или причинить вред страховщику, судами не установлено. При таких обстоятельствах отсутствие отказа страховщика, застраховавшего гражданскую ответственность потерпевшего, не является обязательным условием для обращения за страховым возмещением к страховщику причинителя вреда. Кроме того, судами не учтено, что заблуждение потерпевшего об отсутствии у него права на обращение за прямым возмещением убытков не должно ухудшать его положение, а тем более, приводить к невозможности получить страховое возмещение вследствие риска утраты доказательств, а также возможности предоставить поврежденное транспортное средство страховщику для осмотра и (или) на СТОА для ремонта в счет страхового возмещения. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции #ОСАГО Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ ⚡️Научитесь писать успешные жалобы в Верховный Суд РФ (обучение 2,5 месяца, 40 ак. часов)
Ko'proq ko'rsatish ...
10 977
152
#ФорумПравоТех — место, где говорят о юристах 🔉 Разговору о каждом из нас посвящены все три трека, которые мы объявили   В рамках первого — «Человек и профессия» — уделим внимание тому, что находится за пределами должностных обязанностей.  Как работать ради жизни, а не жить ради работы? Зачем юристу налаживать work-life balance, учиться восстанавливать силы и следить за уровнем стресса? Поговорим о юридическом образовании, развитии эмоционального интеллекта, обсудим, зачем юристам комьюнити, — и все это на форуме, главными героями которого станете вы.  Присоединяйтесь!
Ko'proq ko'rsatish ...
3 978
7
Представьте, что Вы судья Верховного Суда! Перед Вами 8 кассационных жалоб, в которых заявители приводят доводы о допущенных судами процессуальных нарушениях. Вам предстоит разобраться во всем многообразии процессуальных нарушений и правильно определить, являются ли приведенные нарушения существенными. От Вашего решения зависит возможность передачи жалобы в судебную коллегию Верховного Суда РФ. Прохождение теста займет не более 10 минут. Вам нужно выбрать один из предложенных вариантов ответа, нажав на кнопку под вопросом. Пройти тест можно по или по кнопке 👇
Ko'proq ko'rsatish ...
13 382
96
Оплата повышенного тарифа за электричество не свидетельствует об осведомленности потребителя о повышении тарифа Определение от 09.07.2024 № 69-КГ24-8-К7 Фабула дела: Истец обратилась в суд с иском о перерасчёте задолженности, полагая, что Ответчиком неверно произведён расчёт оплаты за потреблённую истцом электрическую энергию. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции отказал В период с апреля 2016 года по июнь 2018 года начисления по фактически потреблённой электроэнергии не производились, а были произведены путём определения нормативов, в связи с чем задолженность определена после снятия показаний Ответчиком с индивидуальных приборов учёта Истца в августе 2018 года, пришёл к выводу, что Ответчик правомерно произвёл перерасчёт платы за потребляемую электроэнергию исходя из объёма полученной электроэнергии за минусом произведённой фактически оплаты по нормативам. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: *ВС РФ по тексту определения цитирует Постановление КС РФ № 34-П (2024) Положения законодательства об условиях, при которых договор считается заключённым, приобретают особую значимость в отношениях с участием потребителей, защите которых как экономически слабой и зависимой стороны законодатель уделяет повышенное внимание, в связи с чем заключение договоров с участием потребителей в силу особенностей их правового статуса сопряжено с соблюдением дополнительных условий. ЗоЗПП возлагает на исполнителя обязанность своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию об услугах. Надлежащее исполнение этой обязанности не только обеспечивает потребителю возможность осуществить правильный выбор услуги в условиях объективно неравного доступа к информации, но и является важной гарантией от навязывания ему дополнительных услуг. Последнее приобретает особое значение при решении вопроса о признании действий по выполнению содержащихся в оферте условий её акцептом. Надлежащее уведомление потребителя, по меньшей мере, о названных в законе или в иных правовых актах существенных условиях (абзац второй п. 1 ст. 432 ГК РФ) и заключение с потребителем договора в установленном законом порядке являются обязанностями лица, осуществляющего предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, риск и неблагоприятные последствия неисполнения которых также должны быть возложены на него. С учётом изложенного, сама по себе возможность потребителя ознакомиться с платёжными документами и узнать из них перечень предлагаемых к оплате услуг и порядок их осуществления не освобождает лицо, осуществляющее формирование платёжных документов (а в случае, если фактически услуги оказываются другим исполнителем, также и это лицо), от исполнения обязанности по надлежащему информированию потребителя о существенных условиях договора. Было ли до сведения Истца доведено то, что внесённые им платежи направляются не на оплату текущих счетов, а на погашение задолженности, суд при рассмотрении дела не выяснял, хотя данное обстоятельство также является существенным Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции #ЗПП Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ ⚡️Научитесь писать успешные жалобы в Верховный Суд РФ (обучение 2,5 месяца, 40 ак. часов)
Ko'proq ko'rsatish ...
12 999
135
Если увеличивается срок непрерывного владения для приобретательной давности и добавляется новый истец, тождественность исков отсутствует Определение от 09.07.2024 № 91-КГ24-1-КЗ Фабула дела: Истцы обратились в суд с иском о признании права собственности на погрузчик-экскаватор в силу приобретательной давности. Ранее один из Истцов уже подавал аналогичный иск, однако ему было отказано, так как на момент рассмотрения дела он владел имуществом менее 8-ми лет. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции вернул исковое заявление Суд усмотрел тождественность вновь заявленных требований, являвшихся ранее предметом спора по гражданскому делу. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: тождественность исковых требований определяется как совпадением сторон, предмета (материально-правового требования истца к ответчику) и основания иска (обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику). Обращаясь в суд с новым иском о признании права собственности на погрузчик-экскаватор в силу приобретательной давности, Истцы сослались на открытое, добросовестное, непрерывное владение спорным имуществом более восьми лет (на момент предъявления иска в суд). И кроме того, ранее один из Истцов с иском в суд не обращалась, её процессуальный статус по рассмотренному ранее делу - третье лицо на стороне истца, не заявляющее самостоятельных требований. Таким образом, отсутствует тождественность двух исков ввиду несовпадения как их оснований, так и субъектного состава. Данные обстоятельства не были оценены судами при решении вопроса о компенсации морального вреда. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции для решения вопроса о принятии искового заявления к производству суда. #гражданскийпроцесс _________________________ ⚡️
Ko'proq ko'rsatish ...
10 626
76
Если обязательство возникло до банкротства, то оно не является текущим Определение от 16.07.2024 № 21-КГ24-2-К5 Фабула дела: Истец обратился в суд с иском о взыскании кредитной задолженности, указав, что Ответчики являются наследниками умершего заёмщика. При этом сами Ответчики вскоре после принятия наследства были признаны банкротом. Истец настаивал, что требования к наследникам являются текущими. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции прекратил производство В отношении Ответчиков возбуждены дела о банкротстве, введены процедуры реализации имущества должников, в связи с чем требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве, следовательно данный спор не подлежит разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства. 🔸 Суды апелляции и кассации не согласились Требования банка после смерти заемщика к его наследникам о взыскании образовавшейся задолженности по кредитному договору относятся к текущим платежам. Позиция Верховного суда: Поскольку установление особого благоприятного режима для текущих платежей обусловлено прежде всего необходимостью обеспечения финансирования расходов на процедуру банкротства, то возникшее до возбуждения дела о банкротстве и подлежащее включению в реестр требований кредиторов требование (реестровое требование) не может впоследствии приобрести статус текущего требования. Текущими являются только денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после возбуждения дела о банкротстве. В связи с этим денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие до возбуждения дела о банкротстве, независимо от срока их исполнения, не являются текущими ни в какой процедуре. Между тем судами апелляционной и кассационной инстанций не учтено, что право требования исполнения обязательств по кредитному договору к наследникам умершего заемщика у Истца возникло с момента открытия наследства и до возбуждения в отношении наследников дела о банкротстве, в связи с чем подлежало предъявлению в рамках дела о банкротстве. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. #банкротство Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ ⚡️Научитесь писать успешные жалобы в Верховный Суд РФ (обучение 2,5 месяца, 40 ак. часов)
Ko'proq ko'rsatish ...
15 290
135
Субсидиарная ответственость администрации города по долгам казенного предприятия Определение от 16.07.2024 № 41-КГ24-24-К4 Фабула дела: Истец обратился в суд с иском к администрации города и департаменту имущественно-земельных отношений города о взыскании задолженности в порядке субсидиарной ответственности, ссылаясь на то, что муниципальным казенным предприятием строящихся объектов города не погашена задолженность перед Истцом и у предприятия отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции отказал Прекращение исполнительного производства в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, само по себе не свидетельствует о наличии достаточных оснований для привлечения собственника к субсидиарной ответственности по обязательствам казенного предприятия, которое до настоящего времени является действующим юридическим лицом, не ликвидировано и за ним в реестре муниципального имущества значатся объекты недвижимого имущества и земельные участки. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: На Российскую Федерацию, субъект Российской Федерации, муниципальное образование возлагается субсидиарная ответственность по обязательствам казенного унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления. При недостаточности имущества казенного предприятия субсидиарная ответственность собственника наступает независимо от несостоятельности (банкротства) казенного предприятия. При этом на истца возлагается обязанность доказать наличие перед ним обязательств казенного предприятия, а также то, что требования о выполнении этих обязательств были предъявлены. В свою очередь, на муниципальное образование, привлекаемое к субсидиарной ответственности по обязательствам казенного предприятия, в случае его несогласия с иском возлагается бремя доказывания того, что казенное предприятие исполнило или может в силу наличия у него денежных средств или иного имущества исполнить обязательства перед истцом. Между тем, отказывая в иске, суд сослался на то, что Истец не представил доказательств отсутствия у казенного предприятия денежных средств и имущества для исполнения обязательств перед истцом. Обращаясь в суд, Истец представил сведения о предъявлении исполнительного листа к исполнению и о том, что исполнительное производство окончено судебным приставом-исполнителем именно в связи с отсутствием у предприятия денежных средств и имущества. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. #субсидиарнаяответственность Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ ⚡️Научитесь писать успешные жалобы в Верховный Суд РФ (обучение 2,5 месяца, 40 ак. часов)
Ko'proq ko'rsatish ...
15 031
119
У Дмитрия Вадимовича Дождева 6 октября стартует по учебнику Д.В. Дождева «Римское частное право» (1996, 3-е изд. 2011). Курс годовой (2 семестра), рассчитан на слушателей программ бакалавриата по юриспруденции. Курс позволяет освоить ключевые понятия цивилистики, обучает работать с материалами римского права и дает возможность уверенно разбираться в современной догматике частного права. В этом курсе излагается , анализируются методы римской юриспруденции и осваиваются непреходящие положения, ставшие хрестоматийными в арсенале европейского юриста. 120 учебных часов: 30 недель (2 семестра) по воскресеньям 11.00 – 13.50. Начало 6 октября. По итогам курса есть возможность получить диплом. 22 сентября в 11.00 пройдет онлайн презентация, где вы сможете задать вопросы непосредственно автору курса. Следить за дальнейшими анонсами по курсу можно на канале . ––––––––––––––––––––– От себя хочу добавить, что учился у Д.В. Дождева. Курс замечательный, слушается на одном дыхании и по результатам курса в голове действительно остается четкая система римского права.
Ko'proq ko'rsatish ...
Private Law Library | PLL Право
Юридические книги, статьи и обзоры законов для юристов и студентов. Подготовка к собеседованиям: @zavtrasobes Судебная практика: https://t.me/addlist/BADtNIlY1hpkNzBi По всем вопросам: @pllmanagerbot Реклама с маркировкой https://telega.in/c/privlawlib
11 749
28
Видимость отсутствия исполнения сама по себе не означает мнимость сделки Определение от 16.07.2024 № 53-КГ24-4-К8 Фабула дела: Истец обратился в суд с иском о признании недействительным договора дарения, заключённого им и 3-м лицом, выделении супружеской доли из наследственного имущества, признании права собственности на объекты недвижимости. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции удовлетворил Оформляя договор дарения в отношении спорного жилого дома и земельного участка, Супруг Истца 3-е лицо не имели реальных намерений фактической передачи имущества в собственность последней, сделку стороны не исполняли и исполнять не намеревались, поскольку Супруг Истца продолжил проживать в доме, нес расходы, вкладывал в его обустройство значительные суммы из семейного бюджета, тогда как 3-е лицо свои права и обязанности как собственника не реализовала, в спорное домовладение не вселялась, расходов по его содержанию не несла; ответчиками не представлено доказательств фактической передачи жилого дома и земельного участка одаряемой. В отношении СИД суд указал, что стороны не приступили к исполнению сделки дарения, в связи с чем срок исковой давности по требованию о признании указанной сделки недействительной течь не начинал, следовательно, не является пропущенным. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: Признавая договор дарения мнимой сделкой, суды не приняли во внимание действия 3-го лица по исполнению данного договора и реализации ее прав как нового собственника. В материалах дела имеется завещание 3-го лица, согласно которому она распорядилась спорным имуществом как своим. Кроме того, согласно информации межрайонной ИФНС 3-е лицо после заключения договора дарения оплачивала налоги на спорное имущество за налоговые периоды начиная с 2009 года по 2018 год. Кроме того, при жизни в течение длительного времени стороны сделку не оспаривали. Непосредственно факт проживания Супруга Истца в спорном жилом помещении после заключения договора дарения и до своей смерти не свидетельствует о том, что дом не был передан им при жизни 3-му лицу в порядке, предусмотренном ст.574 ГК. Возможность проживания бывшего собственника в доме после его отчуждения и передачи новому владельцу законом не запрещена. В соответствии с договором дарения имущество передано 3-му лицу до подписания данного договора. Поскольку факт передачи имущества от дарителя к одаряемой и принятия имущества последней подтверждается подписанием договора дарения, заключенного 18 декабря 2008 г., трехгодичный срок давности по заявленным требованиям истек 18 декабря 2011 г. (то есть до 1 сентября 2013 г.). При таких обстоятельствах выводы суда относительно отказа в применении срока исковой давности по требованию о признании недействительным договора дарения на том основании, что стороны не приступили к исполнению сделки, в связи с чем срок исковой давности по такому требованию течь не начал, а значит не является пропущенным – ошибочны. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. #недействительностьсделок Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ ⚡️Научитесь писать успешные жалобы в Верховный Суд РФ (обучение 2,5 месяца, 40 ак. часов)
Ko'proq ko'rsatish ...
12 428
140
Муж продал автомобиль, а жена решила его виндицировать Определение от 16.07.2024 № 117-КГ24-7-К4 Фабула дела: Истец обратилась в суд к супругу и 3-му лицу, которому он продал ранее подаренный ей автомобиль, с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о прекращении права собственности на автомобиль. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции отказал Спорный автомобиль не является личной собственностью Истца, в связи с чем положения статей 301, 302 ГК не подлежат применению в данном деле. При этом договор дарения, согласно которому супруг подарил приобретенный в период брака автомобиль своей супруге, не является соглашением о разделе совместно нажитого имущества или брачным договором и не свидетельствует о прекращении режима общей совместной собственности супругов на данное имущество. Суд указал, что в данном случае прекращение законного режима общей собственности супругов и передача спорного автомобиля Истцу могут быть осуществлены только в рамках спора о разделе общего имущества супругов, а истребование автомобиля из владения 3-го лица и прекращение ее права собственности на автомобиль могут быть произведены только при предъявлении иска об оспаривании сделки, совершенной одним из супругов, по распоряжению общим имуществом супругов. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: Супруги как субъекты, наделенные гражданской правоспособностью и дееспособностью, вправе заключать между собой любые сделки, не противоречащие закону. При этом законом не предусмотрено каких-либо ограничений и по совершению сделок дарения одним из супругов другому. Таким образом, суд первой инстанции не учел, что супруг вправе подарить как принадлежащее ему личное имущество, так и причитающуюся ему долю в общем совместном имуществе другому супругу. По настоящему делу с учетом заявленных Истцом требований и их обоснования юридически значимым и подлежащим доказыванию обстоятельством являлось выяснение вопроса о действительном волеизъявлении сторон, совершающих сделку дарения спорного автомобиля, а также установление того, выбыл ли автомобиль из владения Истца помимо ее воли. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. #семейныеспоры _________________________ ⚡️
Ko'proq ko'rsatish ...
12 396
218
Снижение неустойки в 18 раз недопустимо Определение от 16.07.2024 № 5-КГ24-72-К2 Фабула дела: Истец обратился в суд с иском к страховой (Ответчик), ссылаясь на несвоевременное исполнение последним своих обязательств Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции удовлетворил, снизив размер заявленной неустойки 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: Уменьшение неустойки производится судом исходя из оценки её соразмерности последствиям нарушения обязательства, однако такое снижение не может быть произвольным и не допускается без представления ответчиком доказательств, подтверждающих эту несоразмерность, а также без указания судом мотивов, по которым он пришёл к выводу об указанной несоразмерности. В тех случаях, когда размер неустойки установлен законом, её снижение не может быть обосновано доводами неразумности установленного законом размера неустойки. Кроме того, в отношении коммерческих организаций с потребителями, в частности с потребителями финансовых услуг, законодателем специально установлен повышенный размер неустойки в целях побуждения исполнителей к надлежащему оказанию услуг в добровольном порядке и предотвращения нарушения прав потребителей. Обстоятельства, которые могут служить основанием для снижения размера неустойки (штрафа), имеют существенное значение для дела и должны быть поставлены судом на обсуждение сторон, установлены, оценены и указаны в судебных постановлениях. Суд, формально сославшись на несоразмерность неустойки и ограничившись общими фразами, по существу не привёл какие-либо конкретные мотивы, обосновывающие исключительность данного случая и допустимость уменьшения неустойки. Ответчик при этом не представил доказательств исключительности данного случая и несоразмерности неустойки. При рассмотрении дела Ответчиком не было представлено доказательств, обосновывающих снижение неустойки, однако суд произвёл снижение неустойки в 18 раз, при этом в судебных актах не указано мотивов, по которым суды сочли установленную законом неустойку несоразмерной. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. #неустойка Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ ⚡️
Ko'proq ko'rsatish ...
13 938
341
Моральный вред за отказ обвиняемому в доступе к переписке Определение от 09.07.2024 № 5-КГ24-65-К2 Фабула дела: Истец обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда, ссылаясь на то, что следователь ГУ СК РФ ему незаконно отказал в разрешении на переписку. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции отказал В действиях следователя отсутствует совокупность юридически значимых обстоятельств, необходимых для возникновения гражданско-правовой ответственности. Факт причинения Истцу морального вреда вследствие незаконного отказа в разрешении на переписку, по мнению суда, не установлен, поскольку ходатайство Истца о предоставлении права на переписку было рассмотрено, Истцу дан мотивированный ответ. Суд указал, что признание этого ответа постановлением суда незаконным является достаточным и полноценным способом восстановления прав Истца. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: Признание судом факта незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц этих органов, органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры в отношении гражданина само по себе свидетельствует о нарушении его прав, в частности личных неимущественных, и является основанием для компенсации морального вреда по правилам, установленным в названном выше законе. Право на переписку относится к неимущественным правам, нарушение которых влечёт право на компенсацию морального вреда, причинённого нравственными страданиями. Басманный суд пришёл к выводу о том, что переписка Истца с другим лицом, которое не является обвиняемым по уголовному делу, не препятствует всестороннему, объективному расследованию уголовного дела в отношении Истца, а также установлению обстоятельств, имеющих существенное значение для уголовного дела, а сведения изложенные в переписке не могут способствовать совершению новых преступлений. При таких обстоятельствах действия следователя, выразившиеся в не предоставлении Истцу права на переписку, были признаны незаконными, а также на следователя возложена обязанность устранить допущенные нарушения. Данные обстоятельства не были оценены судами при решении вопроса о компенсации морального вреда. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции #моральныйвред Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ Кафедра – бесплатные вебинары для судебных юристов
Ko'proq ko'rsatish ...
14 445
77
Единственный в этом году курс по обжалованию в Верховном Суде РФ Коллеги, мы вновь собрали для вас самых опытных юристов по обжалованию в Верховном Суде РФ и они проведут единственное в этом году обучение. Прошлый курс состоялся в ноябре 2023 года, когда будет следующий – не знаю. С учетом повышения гос.пошлин за обжалование в ВС РФ до 80 000 рублей у вас появляется сейчас отличный шанс узнать все тонкости подготовки жалоб в Верховный Суд. 17 сентября 2024 года стартует обучение на курсе «» на платформе Кафедра. Среди лекторов: ➡️Наталья Васильева, АБ Бартолиус ➡️Юлий Тай, АБ Бартолиус ➡️Максим Саликов, UNIO law firm ➡️Алексей Артюх, Taxology ➡️Максим Козлов, адвокат, ТГ-канал Пишем в суд ➡️Карим Файзрахманов, Forward legal ➡️и другие. У каждого лектора большой опыт обжалования в Верховном Суде РФ, поэтому на лекциях будет только концентрированная и полезная информация. Это уже третий поток курса, который прошли более 100 юристов. Мы вновь доработали и переработали материал, поэтому будет точно интересно. По результатам обучения все слушатели получат удостоверения о повышении квалификации (у нас есть лицензия). Подробнее о курсе можно узнать по . Юр.лица могут направить на обучение своих сотрудников, все документы предоставим. ⚜️Для участников канала по промокоду VSCOURT24 до 24 августа скидка.
Ko'proq ko'rsatish ...
13 760
32
Нужно не только выиграть торги, но и зарегистрировать право Определение от 09.07.2024 № 127-КГ24-5-К4 Фабула дела: Истец обратился к Ответчику с иском о признании права собственности на нежилое помещение, ссылаясь на то, что на основании результата публичных торгов по реализации недвижимого имущества, ранее принадлежавшего Ответчику, он является собственником данного нежилого помещения. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции удовлетворил После реализации спорного нежилого помещения с публичных торгов право собственности Ответчика на него прекратилось, результаты торгов ею оспорены не были и недействительными не признаны. Отказывая в удовлетворении заявления представителя Ответчика о применении исковой давности, суд указал, что на требования собственника об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения, исковая давность не распространяется. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: По смыслу ст.200 п.1 ГК РФ, течение срока исковой давности по требованию о государственной регистрации сделки или перехода права собственности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, например со дня отказа контрагента по сделке передать документы, необходимые для регистрации, или создания иных препятствий для такой регистрации. Между тем, суды не проверили, в чьём фактическом владении находилось спорное нежилое помещение, ошибочно исходили из того, что заявленный иск является негаторным, не приняв во внимание, что Истцу продолжительное время было достоверно известно об отсутствии надлежащего оформления им нежилого помещения и отсутствии у него документов, подтверждающих его право собственности, однако с требованием о признании за ним права собственности Истец не обращался. Сведений о том, что спорное нежилое помещение находится во владении Истца и выбыло из владения заявителя, судебные постановления не содержат. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции #недвижимость Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ Кафедра – бесплатные вебинары для судебных юристов
Ko'proq ko'rsatish ...
12 898
102
Арбитрабельность споров, связанных с недвижимостью, и извещение стороны Определение от 02.07.2024 № 78-КГ24-26-КЗ Фабула дела: Заявитель обратился в суд с заявлением, в котором просил выдать исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда, которым в его пользу взысканы денежные средства по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества (ипотеки). Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции отказал Содержание и форма дела третейского разбирательства не соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода материалам, на момент их представления в суд они не пронумерованы, не содержат описи, номер дела не соответствует номенклатуре для гражданских дел, не содержат надлежащих судебных извещений Ответчика. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: Если стороны арбитража не согласовали иной порядок, документы и иные материалы считаются полученными в случае, если они были направлены по последнему известному адресу организации, являющейся стороной арбитража, или по месту жительства гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, являющегося стороной арбитража, заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, предусматривающим фиксацию попытки доставки указанных документов и материалов. Извещение, направленное стороне арбитража, третейского разбирательства по адресу, указанному этой стороной, но не полученное по зависящим от неё причинам (например, вследствие отсутствия по месту жительства или уклонения от получения почтовой корреспонденции в отделении связи), считается доставленным. Если сторона арбитражного соглашения после его заключения изменила место своего жительства или адрес, однако не сообщила об указанных обстоятельствах другой стороне арбитражного соглашения, а после начала арбитража - и третейскому суду, она несёт риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением уведомлений, а уведомление, направленное ей по адресу, указанному при заключении арбитражного соглашения, считается надлежащим. Суд также не учёл, что такое основание, как несоответствие материалов дела, рассмотренного третейским судом, требованиям, предъявляемым к такого рода материалам (суд указал на отсутствие нумерации, описи, номера, соответствующего номенклатуре гражданских дел), основанием для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда в ст. 426 ГПК РФ не содержится. Кроме того, суды не учли, что российский правопорядок допускает выдачу исполнительного листа по спорам, связанным с недвижимостью. По настоящему делу предметом спора в третейском суде являлось обращение взыскания на недвижимое имущество - жилое помещение по договору ипотеки, подлежали проверке судом при разрешении вопроса о возможности выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции #гражданскийпроцесс Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ Кафедра – бесплатные вебинары для судебных юристов
Ko'proq ko'rsatish ...
12 532
52
Если заказчик не оплатил выполненные подрядчиком работы, то отказ от договора не освобождает заказчика от оплаты Определение от 02.07.2024 № 18-КГ24-62-К4 Фабула дела: Истец обратился в суд к Ответчику указав, что заключила с Ответчиком договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ в квартире и оплатила данные работы, однако подрядчиком нарушены сроки окончания работ по договору, часть выполненных работ не согласована с заказчиком, а в ряде работ Истцом обнаружены существенные недостатки, требующие дополнительных расходов для их устранения. Ответчик предъявил встречный иск о взыскании задолженности за строительные материалы и пени, сославшись на то, что она не оплатила полностью приобретённые подрядчиком для ремонта её квартиры строительные материалы. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции удовлетворил частично и отказал в удовлетворении встречного иска 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: В обоснование вывода о том, что в пользу общества не подлежат взысканию денежные средства, полученные за выполненные работы, суд сослался на то, что данные работы выполнены некачественно, однако ст.717 ГК РФ, подлежащая применению к сложившимся правоотношениям, не предусматривает такого рода исключений, возлагая на заказчика обязанность уплатить подрядчику часть установленной цены пропорционально части выполненной работы. Для правильного разрешения спора суду надлежало установить, какой объём работ по договору подряда выполнен подрядчиком до отказа от договора, на основании чего определить пропорционально сумму, подлежащую взысканию в пользу заказчика, чего сделано не было. Взыскание стоимости исправления недостатков работ и понесённых в этой связи убытков является самостоятельным требованием, при этом, если судом будет сделан вывод о зачёте обязательства по возмещению убытков и обязательства по оплате выполненных работ, из подлежащей выплате суммы должна быть вычтена сумма наименьшего по своему денежному выражению обязательства. При рассмотрении дела Ответчик указывал, что приостановление выполнения им работ было связано с отсутствием материалов, обязанность по оплате которых лежала на заказчике. Отказавшись от выполнения договора подряда, Ответчик воспользовался правом, предоставленным ему ст.719 ГК РФ. Данные доводы ответчика по первоначальному иску судом проверены не были, не отражены в решении суда и оценку не получили. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции #подряд Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ Кафедра – бесплатные вебинары для судебных юристов
Ko'proq ko'rsatish ...
12 796
186
Выдай матери заём, или как безуспешно вывести средства из режима совместной собственности Определение от 16.07.2024 № 57-КГ24-1-К1 Фабула дела: При разделе общего имущества супругов вставил вопрос, относятся ли квартиры, приобретённые супругами к совместной собственности с учётом того, что они были приобретены на Матерью Супруга на средства, которые Супруг ранее выдал матери как беспроцентный заём. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции отказал Денежные средства, внесенные в счет оплаты стоимости двух квартир по договорам долевого участия в строительстве, к общему имуществу супругов отнесены быть не могут, поскольку принадлежали матери Супруга., были переданы Супругом по договорам беспроцентного займа, в счет исполнения обязательств по которому заключено соглашение об отступном. Договоры займа и соглашение об отступном Супруга не оспорила, доказательств возврата займа не представила. Ввиду этого суд первой инстанции пришел к выводу о подтверждении доводов Матери Супруга о том, что квартиры приобретались за ее счет и для ее личных нужд через сына. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: В деле представлены доказательства того, что в период брака Супруг по приходному кассовому ордеру внес на счет Матери денежные средства. Указанные денежные средства являлись общим имуществом супругов, иных доказательств материалы дела не содержат. Спустя непродолжительное время Матерью Супруга были внесены денежные средства по договорам долевого участия в строительстве на имя Супруга. Таким образом, при установлении факта распоряжения общим имуществом супругом без согласия другого супруга, последний вправе требовать учета стоимости такого имущества при разделе. То обстоятельство, что Супруга не заявляла требования о признании недействительными договора займа и соглашения об отступном, не влияет на ее право требовать выплату денежной компенсации. Постановления судов в части разрешения требований по спорным квартирам отменить, направить дело в указанной части на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. #семейныеспоры Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ Кафедра – бесплатные вебинары для судебных юристов
Ko'proq ko'rsatish ...
15 663
258
Устранение нарушения арендатором устраняет основания для расторжения по мотивам существенного нарушения Определение от 23.07.2024 № 18-КГ24-94-К4 Фабула дела: Истец обратился в суд к Ответчику с иском о расторжении договора аренды, освобождении и возврате земельного участка, аннулировании регистрационных записей указав, что Ответчик в нарушение требований действующего законодательства и заключённого договора аренды земельного участка на протяжении более 3-х лет не использовала земельный участок в соответствии с установленным в договоре аренды земельного участка видом разрешённого использования, а именно для размещения индивидуального жилого дома. Позиции судов: 🔸 Суд первой инстанции удовлетворил Отсутствуют доказательства освоения и использования Ответчиком земельного участка в юридически значимый период, а именно в период с 12 апреля 2016 г. по 25 января 2022 г., пришёл к выводу о наличии оснований для расторжения 5 договора аренды земельного участка с связи с существенным нарушением его условий. 🔸 Суды апелляции и кассации согласились Позиция Верховного суда: Не может служить основанием для удовлетворения требования арендодателя о досрочном расторжении договора аренды земельного участка сам факт существенного нарушения договора, если такое нарушение (его последствия) устранено арендатором в разумный срок. С учётом приведённых норм права юридически значимым обстоятельством для разрешения требований о расторжении договора являлось установление существенных нарушений договора аренды земельного участка, которые не были устранены арендатором. На момент обращения Истца в суд на земельном участке, в отношении которого возник спор, уже было окончено строительство индивидуального жилого дома, что подтверждается выписками из ЕГРН. Земельный участок был расположен в общественно-деловой зоне и первоначально предоставлен в 2015 году в аренду без торгов по публичной процедуре выбора и предварительного согласования места размещения и строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения, а после его раздела один из образованных земельных участков с кадастровым номером передан в аренду для размещения крытых спортивных комплексов без трибун для зрителей, после чего был изменён вид разрешённого использования данного участка на вид «для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома» и получено разрешение на его строительство, которое впоследствии было отменено. Ответчиком приняты меры к освоению и использованию спорного земельного участка. Право собственности на жилой дом зарегистрировано в установленном законом порядке. В качестве доказательств освоения и использования спорного земельного участка суду Ответчиком представлены: градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство индивидуального жилого дома, технические условия на водоснабжение, электроснабжение, заявление в администрацию о выдаче порубочного билета, заявление в прокуратуру, ответы на них, выписка из ЕГРН об объекте незавершённого строительства, выписка из ЕГРН на индивидуальный жилой дом. Исходя из изложенного строительство спорного объекта недвижимости было начато с учётом целевого использования земельного участка и при наличии действующего разрешения на строительство, то есть каких-либо существенных нарушений договора аренды земельного участка не усматривается. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции #аренда Судебная практика СКГД ВС РФ _________________________ Кафедра – бесплатные вебинары для судебных юристов
Ko'proq ko'rsatish ...
14 621
95
Oxirgi yangilanish: 11.07.23
Privacy Policy Telemetrio